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业务类型:
商标疑难
服务简介:
任何人都可以向商标局提出撤销连续三年不使用注册商标申请。
服务售价:
3500.00
  • 6年执业经验

  • 7214次咨询

  • 726次成交

服务介绍

about service

注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的(简称“撤三”),任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。“撤三答辩”被称为“商标撤销连续三年未使用提供使用证据”,答辩人需要列举出近三年对于该商标的使用的证明材料。如果是被他人以“商标成为商品/服务通用名称”为由提出的撤销,就需要针对商标在本商品或服务上的独创性和显著性进行答辩,并提供相应的使用证据。

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    质量检测报告、检验检疫
    卫生证、产品条形码所需

  • 市场扩张必备

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    的必备凭证

  • 重要的无形资产

    提高品牌市场价值
    成就未来更高价值

服务流程

service flow

  • 出具方案

    案件评估分析
    确定最佳保护方案

  • 准备材料

    法务部处理并指导
    准备/完善相关资料

  • 即时上报

    确认并及时
    递交至国家商标局

  • 动态跟进

    对申请进度进行监控

  • 审理完毕

    商标局下发裁定证书

常见问题

COMMON PROBLEM

  • 对于商标驳回复审不成功有两个方案,方案一:规避开驳回理由重新注册申请新的商标;方案二:将商标评审委员起诉到北京市一中院,通过行政诉讼来继续陈述申请人之正当理由。

      一、商标驳回复审都需要的资料

      有些绝对驳回理由是可以申请复审的,但有些相对驳回理由倒是绝对不能申请复审的,这就需要第一时间将《商标驳回通知书》传真给职业商标代理人把把关。对于职业代理人结合相关法律、法规和代理经验的综合把关之后,认为可以申请驳回复审的,一般提交如下资料:

      (1)《商标驳回通知书》原件;

      (2)商标局邮寄《商标驳回通知书》的信封(当地邮戳要清楚);

      (3)申请人资质(营业执照或身份证)复印件;

      (4)商标评审代理委托书;

      (5)申请商标之突出使用的所有相关材料、照片、合同等复印件。

      二、商标驳回复审需要多少费用及多长时间

      申请商标驳回复审,国家工商总局商标评审委员会收取1500/; 代理公司一般收取1500-3000/件不等的案件撰写费,即:3000元,3500元,4000元,4500/件等。

      至于驳回复审需要多长时间问题,从现有商标评审委员会裁定文书来看,除第25类需要一年左右的时间之外,其他类别几乎都是6-8个月左右。(据说还要加速审查!)

      三、商标驳回复审的作用

      (1)多了一次交流讲理的机会。商标局凭什么驳回,我不服!”对商标局驳回理由不服的,可以通过商评委全面阐述自己的理由及观点。

      (2)可有效延缓时间。有些商标是同一申请人申请的,但因申请人名称变更,未能及时向商标局提出变更申请的,可以通过商评委讲明情况,并办理相关手续之后,即可获准通过。

      (3)可大大缩短取证期限。有些商标复审很容易成功,自复审裁定下达之后,很有可能在一年内即可领取《商标注册证》; 而一旦放弃复审,三至五载又得从头再来!

      (4)商标附加值极易提高。很多商标“TM”了多年,因而也就造成了一大批企业一直在“TM”状态中经营生产。而申请商标驳回复审,一旦成功,或许就能改变一个企业的发展命运!

      四、商标驳回复审的成功率

      要问商标驳回复审成功率如何,先看一下二者审查人员组成及审理制度:

      商标注册申请是商标局一名工作人员结合在先注册或在先申请的商标相互比对、电子审查、独自判断、部分近似整体驳回的一种审查制度;

      商标驳回复审是商标评审委员会由三人组成合议组,结合商标驳回理由、商标驳回复审事实理由及所提交的实际使用证据材料等综合判断、书面审理、全面把握、少数服从多数的一种审查制度。

      就二者而言,商标局一人审查,主观性较强,仁者见仁,智都见智;同样的商标,有人认为近似,有人就认为不近似。而商评委是三人组成合议组,重事实、讲证据,其成功率可想而知。

      五、商标驳回复审不成功怎么办

      对于商标驳回复审不成功有两个方案,方案一:规避开驳回理由重新注册申请新的商标;方案二:将商标评审委员起诉到北京市一中院,通过行政诉讼来继续陈述申请人之正当理由。当然,对北京市一中院判决不服的,还可向北京市高级人民法院上诉,坚决依法维护自有合法权益不受侵犯。

      六、其他商标驳回复审事宜

      除上述商标申请人对商标局驳回商标注册申请不服可以申请驳回复审之外,下列事宜也可向商评委申请复审:

      (1)对商标局驳回注册商标转让申请不服的复审;

      (2)对商标局驳回注册商标续展申请不服的申请;

      (3)对商标局异议裁定不服的复审;

      (4)对商标局撤销注册商标不服的复审;

      (5)对商标局撤销注册不当商标不服的复审;

     


  •   近年来,随着经济的发展,国内对于知识产权的保护意识在不断提高。商标作为知识产权中的一部分,对于企业和个人的经营发展有着重要的作用,承载着一个企业商誉和品牌影响力。


      很多企业在创业初期都忽视了商标保护,公司的产品或品牌在上市之前没有进行必要的商标排查和商标注册,等到品牌有了一定知名度后才发现商标已经被抢注了,或者在商品上市前商标本来就存在了。最终导致商标成“殇”。


      此前“嘀嘀打车”(北京小桔科技有限公司)软件面世时,“嘀嘀打车”软件创始人没有想到给“嘀嘀打车”注册商标,当“嘀嘀打车”品牌做大后,“嘀嘀打车”软件创始人才意识到要进行商标注册,但注册时才发现“嘀嘀”商标已经被注册了。


      后来,“嘀嘀打车”在获得四轮融资总额51亿元后,被“嘀嘀”文字商标持有者之一杭州妙影微电子有限公司(以下简称“杭州妙影”)告上法庭,理由是“嘀嘀打车”商标侵权。杭州妙影认为,“滴滴打车”(原名“嘀嘀打车”)应用软件侵犯了自己的商标权,要求对方赔偿8000万以及20万律师费等,同时在媒体发表声明,消除影响。


      最终“嘀嘀打车”被迫将改为“滴滴打车”。虽然仅仅是一字之差,但其中所造成的损失是无法估量的。


      那么企业进行商标保护应该怎么做呢?


      1、产品未动,商标先行,提前做好商标保护


      很多初创企业创业之际,缺乏知识产权的保护意识,从而种下了隐患。所以企业要规划好品牌战略保护计划,注重商标注册,提前对其要注册的商标进行检索查询并且注册;同时进行其他相关类别的保护,必要时可以进行全类别的注册保护,提前做好布局,防止公司发展壮大后被竞争对手抢注。滴滴、喜茶的事件已是前车之鉴,值得深思!


      2、将商标版权化


      商标的注册时间相对较长,少则几个月,多则一年以上。期间若有竞争者将我们商标标志登记为版权,并且在初步审定公告期对注册的商标提出异议,将阻碍我们的商标注册进度。而且,一件作品委托他人设计,或是职务作品的时候,没有版权登记难以证明归属权,无法确定原始权利,给权利人主张权利造成极大的困难。因此,注册商标时,同时登记版权,证明标志的归属权,以免日后因归属权问题导致商标纠纷。


      3、规范使用商标标识


      成功注册商标之后,如何使用商标也是一大难题,企业需要根据《商标法》的规定规范使用商标权,例如规范使用注册标记、不自行改变注册商标,也不自行改变注册商标的注册人名义、地址。只有规范使用商标标识,商标才能在商品经济中发挥巨大作用,用来应付竞争对手的重要法律武器,维护自身的商标权益与战略布局的重要手段。


      假如企业不能重视海外商标被抢注,那么势必会造成大量的商标共存现象,混淆、误认和由此引起的不正当竞争最终损害的是损害消费者权益及企业的利益。企业要想在知识产权方面赢得主动,根本出路在于先发制人,及时办理相关商标注册手续,以免给将来企业发展留下不定时炸弹。


  • 在注册商标授权确权行政程序中,同一案件在异议申请、驳回复审、撤销申请、无效宣告程序中,经同一程序多次裁定或不同程序分别裁定,但却产生不同裁定结果的案例比比皆是,商标行政机关作为被告。

    虽然现行商标法律法规及相关司法解释中,对于商标行政机关的行为并无太多约束,然而,这并不代表着商标行政机关可以任意裁决。

    商标行政行为作为行政行为,应当受到行政法的相关约束,《行政许可法》第八条规定了行政行为的确定力原则、情势变更及利益平衡原则、信赖利益保护原则,对商标行政行为可以起到一定的约束作用,以下将就上述三个原则一一述之:

    行政行为的确定力原则

    对于行政行为来讲,任何行政决定都对行政相对人及社会公众的利益有着极大的影响,如果随意变更,势必造成法律关系的混乱,因此,行政法理论逐渐承认行政行为的确定力原则。

    行政行为的确定力是指行政行为一经确定,就具有不受任意改变的法律效力。我国《行政许可法》第八条第一款对这一原则有所规定:“公民、法人或者其他组织依法取得的行政许可受法律保护,行政机关不得擅自改变已经生效的行政许可。”

    所谓行政行为的确定力,包括形式上的确定力和实质上的确定力。形式上的确定力是指行政相对人不得任意以诉讼或对抗等方式要求改变已确定的行政行为,又称为不可争力。实质上的确定力是指行政主体不得任意改变已确定的行政行为,又称为不可变更力或一事不再理原则。

    这一原则在商标领域的应用体现在,《商标法实施条例》第六十二条:“商标申请人撤回商标评审申请的,不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的,任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。”

    虽然很多学者将该条款解释为民事诉讼法中的“一事不再理”原则,但是,该条款的制定同样起到了防止商标行政机关任意改变已做出决定的作用,因此,这一条款也体现了商标行政确权行为的实质确定力。

    在“采乐”商标(指定使用商品为第3类香皂、洗发香波等日用品)争议案件中,美国强生公司共计三次向商评委提出商标争议申请,要求撤销该注册商标,其中前两次评审请求均未得到支持,而在第三次评审中,商评委根据美国强生公司提供的证据材料认定其第5类“采樂”为驰名商标,并以此为依据撤销佛山市圣芳公司在第3类商品上的“采乐”注册商标。

    之后在一审、二审程序中,法院均维持了商评委的裁定,直到再审程序中,最高人民法院认为,在商评委已有两次最终裁定维持佛山市圣芳公司争议商标注册的情况下,商评委再次裁定撤销争议商标没有充分理由,进而判决撤销一审、二审判决及商评委撤销“采乐”商标的裁定。

    虽然在第三次评审过程中涉及到新商标法关于对驰名商标的保护条款,但是争议商标在核准注册时所依据的老商标法中并未规定该条款,撤销争议商标一方面对商标权人造成极大的不公,另一方面,也违背了行政行为的确定力原则,极大的破坏了行政法律的权威性。

    情势变更及利益平衡原则

    虽然行政行为遵循确定力原则的约束不得随意改变,但是行政行为也并非完全不可改变,在某些特殊情况下,比如形势发生重大变化,或者继续维持行政行为将对公共利益造成较大损害的情况下,原行政行为也应顺势而变。这就是所谓的情势变更及利益平衡原则在行政领域的适用。

    具体来讲,行政行为作出后,如事后据以作出该行政行为的法律、法规、规章修改或废止,或者据以作出该行政行为的客观情况发生重大变化,为了公共利益的需要,行政机关可以撤销、废止或者改变已作出的行政行为。但是,行政机关在改变行政行为时必须通过利益衡量,认定撤销、废止或改变已作出的行政行为所获得的利益确实大于行政相对人将因此损失的利益时,才能撤销、废止或者改变相应行政行为。

    这一原则在商标行政程序中体现在多个方面,比如在商标被驳回后,可通过复审程序请求商评委予以再次评审,复审成功予以注册的商标不在少数;在商标注册成功后,通过无效宣告或者三年不使用撤销申请的方式撤销注册商标,这样的例子也比比皆是。

    在“采乐”商标争议案件中,新商标法中增设对驰名商标的保护条款是否属于情势变更的情况,应当在争议商标向商标局提出商标注册申请之时考虑引证商标的驰名度,而不是以争议商标注册多年后引证商标的驰名情况为依据,因此,在该案中并不适用情势变更原则。

    信赖利益保护原则

    信赖保护原则是指行政管理相对人对行政权力的正当合理信赖应当予以保护,行政机关不得擅自改变已生效的行政行为,确需改变行政行为的,对于由此给相对人造成的损失应当给予补偿。

    这在《行政许可法》中体现为,第八条第二款规定的 “行政许可所依据的法律、法规、规章修改或者废止,或者准予行政许可所依据的客观情况发生重大变化的,为了公共利益的需要,行政机关可以依法变更或者撤回已经生效的行政许可。由此给公民、法人或者其他组织造成财产损失的,行政机关应当依法给予补偿。”

    虽然商标法并未对信赖利益保护原则予以明确规定,但是对于商标行政机关作出的行政决定,行政相对人及利益关联者有理由信赖该行政行为,并据以作出一定的权利处分行为。如非因行政相对人的过错导致商标行政机关做出错误决定的,当该决定不得不发生变更时,理应由商标行政机关给予行政相对人适当的补偿。

    在“采乐”商标争议案件中,商评委在前两次评审中均做出维持商标注册的裁定,圣芳公司基于对该行政行为的信赖,投入了大量的人力、物力与财力用于宣传及生产,这种信赖利益理应得到保护。而由于商评委第三次评审的错误裁定,导致圣芳公司产生了巨大的损失,商评委应当对其错误行政行为承担责任。

    而在“博奥”商标确权行政纠纷一案中,在《商标法实施条例》施行之前,商标局在实践中对于商标注册人在一项核定使用商品上使用了涉案商标的,均视为涉案商标在其他商品上也进行了使用。商标注册人正是基于对商标局的这一执法标准形成了一定的预期和信赖,才在撤销程序中仅提供部分核定使用商品上的使用证据,如因此而撤销其他核定商品,那么不但对注册人不公,更是破坏了行政行为的信赖保护原则。

    在商标授权确权行政程序中, “同案不同判”的情况比比皆是,对行政相对人权利造成巨大损害的情况更是时有发生,然而对这种情况却无从救济,不可不谓商标法立法上的严重缺失。虽然在行政法中对此有所涉及,但商标法作为一部特殊法,如其自身无从规定,仅靠行政法的规制仍然是远远不够的,我们期待这一问题在不远的将来能够得到解决。

     


  •   虽然商标的有效期是10年,但是越长的有效期意味着被遗忘的几率也很大。稍微不注意一些小细节,可能未续展的商标就会被宣告无效。所以就算商标成功注册下来,以下十条警示,还是有必要告知给各商标申请人。


      1.连续三年都不使用,任何人有权向商标局提撤销申请。


      2.商标注册有效期为10年,到期前需要申请续展,否则将注销。


      3.商标被市场使用成通用型代名词,担心沦为通用商标,任何人都可向商标局提出撤销申请。


      4.商标主体的工商信息发生变化,于商标局备案过的主体信息应及时变更。


      5.商标许可予他人使用,需通过商标局备案。


      6.原则上,注册商标不可再改、样式不可再变。


      7.实时关注有近似或相同商标,尽早提异议,防患未然。


      8.公司自身扩大经营范围,需追加注册。


      9.因各种因素,商标不再使用了,可转让出售。


      10.如需涉及外贸/跨境出口电商,需提前到当地国家商标管理机构申请注册,国内注册成功的,仅于大陆地区适用。


      商标注册后,即享受专用权。当法律状态发生变化时,应及时做相应的准备,切不可无动于衷。


  •   防御商标又称防护商标,是驰名商标所有人在其已核定使用的商品之外的商品上注册的同一商标。注册防御商标的目的并不是为了使用。

      防御商标是在不同类别的商品上注册使用同一个商标。这就要是商标注册的幅度。

      比如:中兴通讯在商标的45个类别上都注册了“中兴”商标,这就是一个防御商标,防止其它公司在其它类别“傍名牌”。

      除驰名商标外,《商标法》不保护注册商标在非类似商品上的专用权。防御商标可以防止他人利用这样的规定在非类似商品上使用他人的商标,从而损害商标的信誉,冲淡商标的显著性。

      防御商标策略的运用,对于企业具有相当大的益处。

      商标权人对同一商标在所有类似甚至不类似的商品上都取得了商标权,使之延及到不相同也不类似的商品上,这就从使用权的角度扩大了商标权受保护的范围,加强了商标的保护力度。而且,从禁止权的角度,依我国《商标法》之规定,同一商品上不能同时由两个主体注册相同商标。

      因此,防御商标注册后,如果他人申请注册的商标与防御商标相同,商标核定的商品范围也相同,那么就不会获得注册。

      正是由于防御商标在保护商标权方面的独特作用,国内外不少著名企业都对其商品进行了防御性注册。

      美国“可口可乐”商标在一切商品上都进行了防御性注册,就是一个典型的例子。

      防御商标是同一商标所有人在非同种商品上注册同一个著名商标,以防止他人使用著名商标,造成不良影响的商标。

      防御商标注册以后不一定使用,因此一般不易被批准注册。不过一旦注册成功,就不受必须使用才能保持商标的限制。

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